История

Наследование и наследство испокон веков играли большую роль в культурах различных стран и народов. Концепция наследования как некоего универсального посмертного преемства на все имущество умершего возникла в истории человеческого общества далеко не сразу.

В примитивных обществах принадлежавшее покойному движимое имущество часто рассматривалось как бесхозяйное, ничье, подлежащее свободному завладению любым. Пережиток этого сохранился в римском праве, которое провозглашало, что понятие воровства неприменимо к захвату наследственного имущества (rei hereditariae furtum non fit): пока оно не принято наследником, оно ещё ничье, и потому завладение им не есть кража. Но уже в древности возникла идея, что родственники умершего должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество.

По отношению к недвижимости отношение с самого начала было иным. Древнейшему праву была неизвестна индивидуальная собственность на землю, она принадлежала общинам, родам, семьям и поэтому смерть отдельного домохозяина не означала наступления бесхозяйности для той земли, которой он пользовался. Собственник (семья, род, община) не исчезал, а лишь менялись лица, имевшие право на непосредственное пользование.

Наследование изначально возникло только как наследование по закону. Предопределенный семейным строем порядок наследования не должен был изменяться. Идея прижизненного волеизъявления собственника о порядке наследования его имущества возникала постепенно. Одним из древнейших видов посмертных распоряжений было распоряжение отца о разделе семейного имущества между детьми — законными наследниками. Другим способом такого распоряжения было усыновление будущего наследника.

Чтобы не дробить имущество семьи между детьми наследодателя (а в древности детей в семьях рождалось много), действовало правило майората, при котором всё имущество родителей наследовал старший сын и только он. Иначе бы имущество, в том числе земля, в конечном итоге раздробились бы на мельчайшие клочки, с которых владельцам невозможно было бы прокормиться. В средневековой Европе младшие дети дворян, не получившие наследства, назывались шевалье — именно шевалье и были странствующими рыцарями (см. тж. рыцарь), тема которых значима в европейских культуре и искусстве. У некоторых кавказских народов правило майората имело оговорку, что старший сын, наследуя всё, должен был обеспечить каждого младшего брата конём, оружием и походным снаряжением.

Имеется сообщение, что у монголо-татар во времена к монголо-татарскому нашествию на Русь всё имущество семьи наследовал, наоборот, «младший сын любимой жены» (жён было больше одной), объясняя это тем, что ко времени смерти главы семьи старшие сыновья (многие из них) погибали в войнах.

Дальнейшим этапом стало назначение из имущества, переходящего к законным наследникам, отдельных частичных выдач (отказов, или легатов) в пользу церкви. У некоторых народов, отступление от обычных норм законного наследования и назначение наследника начинает допускаться с согласия всей общины, народного собрания (древнеримское testamentum comitiis calatis).

При этом свобода завещательных распоряжений допускалась легче по отношению к движимости и труднее по отношению к недвижимости. Так например, в германском обычном праве завещание могло касаться только движимого имущества, а недвижимость должна была переходить непременно к законным наследникам и даже не подлежала ответственности за долги (см. Фидеикомисс). Свобода завещания долго не допускалась по отношению к родовому, унаследованному имуществу.

Поскольку наследование ставит одних людей с самого начала в более привилегированное положение, чем других, то само право наследования неоднократно подвергалось критике.

Одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти владельца, объявлялось достоянием РСФСР. Лишь нетрудоспособные родственники умершего могли получить содержание из него. Институт наследования был вновь введен в России в 1922 году, но общая сумма наследства не могла превышать 10 000 золотых рублей. Затем это ограничение было отменено.

С 1.03.2002 г. вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвящённая наследственному праву, согласно которой число очередей наследников по закону доведено до восьми.

Постановления Гражданского Кодекса

Знать положения Гражданского кодекса РФ касательно вопросов наследования необходимо каждому наследнику.

Исходя из содержания этого нормативно-правового акта, можно определиться с такими вопросами:

  • какие существуют основания для возникновения права наследования;
  • какие категории физических и юридических лиц могут привлекаться к наследованию;
  • сколько очередей наследования существует, какие родственники относятся к ним;
  • какие существуют способы вступления в наследство
  • существует ли возможность отказаться от наследственного имущества;
  • каким способом охраняется наследство от незаконных посягательств третьих лиц;
  • в чем заключаются нарушения правил наследования, каковы их последствия;
  • кто может быть лишен права на наследство;
  • какие существуют сроки вступления в наследство, последствия их пропуска и возможности восстановления.

Какие нововведения были приняты

Ранее в гражданском законодательстве существовала неопределенность в вопросе отказа наследника от собственной доли наследства.

Так, оставались неясности относительно отречения лица от имущества в пользу иных наследников.

Однако вышеуказанный недочет был полностью исправлен в новом Федеральном законе от 15.02.2016 №22-ФЗ. Его положениями были внесены изменения, касающиеся процедуры отказа от наследства, в статью 1158 Гражданского Кодекса РФ.

Кроме того, в 2020 году правительством был внесен новый законопроект, положения которого могут радикально изменить некоторые моменты процесса наследования. На данный момент проект еще рассматривается, но в случае его принятия могут появиться такие нововведения:

  • документ – соглашение о наследовании, на основании положений которого отдельный наследник может получить свою долю;
  • создание наследственного фонда;
  • реализация завещания, которое может быть написано совместно супружеской парой;
  • введение единой стоимости на услуги нотариальных специалистов по оформлению наследственных дел;
  • возможность выдачи нотариусами комбинированных свидетельств о правах наследников, в которые будут включены сразу несколько лиц.

Что регламентирует

Иерархия нормативно-правовых актов Российской Федерации возглавляется Конституцией. Важнейший документ государства напрямую не касается процедуры наследования, но закрепляет основные права граждан, связанные, в том числе, и с этим процессом.

Непосредственно процедура принятия наследства рассматривается Гражданским кодексом РФ, а вопросы налогообложения, сборов, пошлин и льгот регламентируются Налоговым кодексом России.

Действия нотариусов во время процедуры оформления наследства предусмотрены законом «Основы законодательства РФ о нотариате».

Более узкоспециализированные вопросы, которые не рассматриваются гражданским законодательством, дополнительно регламентируются постановлениями Верховного Суда РФ.

Предназначение

Законодательство призвано упорядочить процесс получения имущества наследниками, предусмотреть возможные варианты принятия собственности и максимально помочь в решении споров, возникающих между преемниками.

Положения законов охраняют права и интересы наследников, устанавливают необходимый перечень документов для получения наследства, определяют действия должностных лиц в процессе наследования и размер долей, причитающихся различным категориям лиц.

.

Состав наследства

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности;

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается. Также в состав наследства не входят личные неимущественные права (например, право на имя — составляющая авторского пра́ва) и другие нематериальные блага.

Ответственность наследников по долгам наследодателя

По действующему российскому праву, каждый из принявших наследство наследников отвечает по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости унаследованного имущества (ст.1175 ГК РФ), с учётом того что наследство (доля данного наследника) может быть принято наследником только в полном объёме («принятие части наследства (части доли) означает принятие всего наследства» (всей доли)). Таким образом, ошибочно распространённое мнение, будто вопрос принятия наследства — лотерея, что при принятии наследства важно предварительно выяснить, сколько долгов оставил покойный наследодатель (лотерея заключается не в том, прибыль получишь или убыток, а в том, что либо будет прибыль, либо останешься с тем, что имел до наследования).

Римское право предусматривало неограниченную ответственность принявших наследство наследников по долгам наследодателя. Такое же правило было установлено и законодательством Российской империи.

Открытие наследства

Наследство открывается со смертью наследодателя. Объявление судом умершим влечёт за собой те же правовые последствия, что и смерть (ст. 1113 ГК РФ).

Время открытия наследства

Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении наследодателя умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А в случае, когда днём смерти признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

Вопрос о наследовании друг другу лицами, умершими в один день (коммориентами), в праве различных государств решается по-разному. В России лица, умершие в один и тот же день, если невозможно установить точное время смерти каждого, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Однако если время смерти установлено (или, в случае лиц, признанных умершими, определено судом), умерший позже наследует после умершего ранее

Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в России признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Лица, которые могут призываться к наследованию

К наследованию могут призываться физические лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (насцитурусы).

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нём юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. К наследованию по закону призывается также Российская Федерация в порядке наследования выморочного имущества.

Если призванный наследник умирает до принятия наследства, то в соответствии с наследственной трансмиссией к наследованию призываются его наследники.

Недостойные наследники

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали (либо пытались способствовать) призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им (другим лицам) доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. В частности, убийца не может наследовать наследство убитого им — ни по завещанию, ни по закону. Однако лица, которым наследодатель уже после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону лиц, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Основания наследования

Существуют 2 основания наследования: по завещанию и по закону. По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Наследование по закону

Общие принципы наследования по закону содержатся в Гражданском кодексе. Данному способу вступления в наследство посвящается Глава 63.

Наследование по закону предполагает распределение наследственной массы между родственниками наследодателя согласно принципам очередности (согласно ст. 1141 ГК РФ). Необходимость доказательства родства с покойным или наличия с ним семейных связей является ключевой отличительной чертой данного порядка вступления в наследство.

Законный порядок наследования начинает действовать в следующих случаях:

  1. В завещании была указана лишь определенная часть имущества наследодателя, а некоторое имущество осталось неохваченным данным документом.
  2. Завещание было признано недействительным в судебном порядке.
  3. В завещании не указан порядок распределения имущества, здесь сказано только о том, кто лишается наследства.

Наследование по закону происходит с учетом следующих принципов:

  1. В состав наследственной массы попадает все имущество наследодателя, принадлежащее ему на момент смерти на правах собственности, и на которое не было составлено завещание. Это, например, недвижимость, авторские права, деньги, ценные бумаги и пр. При этом наследованию не подлежат личные неимущественные права (честь и достоинство, характер, должность и пр.) и неприватизированное имущество (земельные участки в аренде, муниципальная квартира и пр.).
  2. Наследственная масса распределяется между родственниками покойного.
  3. Наследство распределяется в соответствии с принципами очередности, всего предусмотрено восемь ступеней наследников.
  4. Принятие наследства – это право, а не обязанность наследника. Он вправе отказаться от вступления в наследство.
  5. Наследство распределяется между всеми наследниками в пределах одной очереди в равных долях (согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Например, если наследников четверо, то каждый из них получит по ¼ в собственности.
  6. Наследникам, которые при жизни наследодателя распоряжались его имуществом и пользовались им в целях заработка, принадлежат преимущественные права на получение этого имущества в единоличную собственность. При этом они обязаны компенсировать иным наследникам их доли в денежном выражении или право на их имущество. Например, у супруга был в собственности земельный участок, на котором вместе с женой они выращивали фрукты и овощи. После его смерти именно жене будет принадлежать преимущественное право на земельный участок, а детям она должна будет компенсировать их доли в собственности на участок или передать им автомобиль, входящий в наследственную массу.
  7. Наследники вправе изменить порядок наследования по закону, подписав соглашение о распределении наследуемого имущества.
  8. По наследству переходят не только активы, но и долговые обязательства наследодателя: например, его долги по кредитам и займам, налоговая задолженность и пр. При этом долги наследуются только в пределах стоимости унаследованного имущества. Наследники могут принять в наследство имущество наследодателя, только если согласятся платить по его долгам.
Датой открытия наследства признается дата смерти наследодателя (согласно ст. 1114 Гражданского кодекса). Но наследственное право предусматривает и альтернативные варианты открытия наследства: когда было вынесено постановление суда, объявляющее гражданина умершим и день предполагаемой смерти лица по решению суда.

В целом процедура вступления в наследство имеет немало нюансов в зависимости от вида наследуемого имущества. Например, по наследству не может переходить неприватизированная квартира, но есть одно исключение: если при жизни наследодатель начал процедуру приватизации, то наследники могут перевести право на ее завершение на себя в судебном порядке. Прописанные в квартире по договору социального найма граждане могут продолжать проживать в данной квартире после смерти ответственного нанимателя.

Срок наследования по закону

ГК РФ, как было отмечено ранее, выделяет два основания для осуществления наследования. При этом порядок его приобретения ( ГК РФ) является общим и неизменным для каждого из них. Так, в соответствии со ГК РФ, установлен срок для принятия наследства, который является равным шести месяцам. Его течение начинается со дня открытия наследства, или говоря иными словами, датой смерти гражданина либо признания его умершим в установленном порядке (ст. — ГК РФ).

Для иных лиц, которые могут также призываться к наследованию, этот срок также составляет 6 месяцев, но течение его в этом случае начинается уже с момента, когда другие наследники отказались от принятия наследуемого имущества либо были отстранены от наследования в порядке ст. ГК РФ. При этом важно отметить, что указанные сроки могут иметь и иные значения, как уменьшенные, так и увеличенные.

В первом случае, речь идет о ситуации, регламентированной ГК РФ, т.е. когда у наследника возникает право принятия наследства из-за отказа другого — срок может составлять всего 3 месяца. Увеличение срока для принятия наследства возможно только в случае его восстановления в судебном порядке или при письменном согласии на это иных наследников.

Для восстановления пропущенного срока в суде необходимо выполнение следующих условий:

  • наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства;
  • или такой пропуск был по иным уважительным причинам, и заинтересованное лицо обратилось в судебный орган в течение шести месяцев после их отпадения (тяжелая болезнь, длительная командировка).

Обязательная доля в наследстве

В ГК РФ закреплена такая норма, которая позволяет определенным лицам в любом случае получить часть от наследуемого имущества. В данном случае речь идет об обязательной доле ( ГК РФ). Унаследовать ее можно несмотря на составленное завещание, и предполагается, что такое имущество может переходить только таким лицам, как несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы наследодателя.

Размер обязательной доли для них составляет не менее половины доли, которая бы причиталась бы им при наследовании по закону. При этом в ее содержание включается все, что положено такому наследнику по любому основанию, в том числе стоимость завещательного отказа. Порядок выделения обязательной доли являются следующим:

  • из оставшейся незавещанной части имущества (даже в случае, когда это приводит к уменьшению долей иных наследников);
  • в случае, когда незавещанной части не хватает, то из завещанного имущества.
Информация
В то же время ГК РФ предусматривает случаи, когда размер обязательной доли может быть уменьшен либо она может быть вообще отменена. Однако это определяется только в судебном порядке.

Наследование по завещанию

Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются завещания, составленные гражданами, находящимися в особых условиях (медицинское учреждение, дом престарелых, корабль дальнего плавания, места лишения свободы, воинская часть, экспедиция) и заверенные соответствующим должностным лицом (главным или дежурным врачом, капитаном корабля, начальником экспедиции, командиром части и т. д.). Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случае чрезвычайных обстоятельств, несущих явную угрозу жизни (согласно ст. 1129 Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной форме. При этом при подписании завещания должны присутствовать два свидетеля, а в течение месяца после исчезновения угрожающих обстоятельств такое завещание должно быть заменено на завещание, составленное согласно общим правилам.

Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит.

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

Виды завещаний

ГК РФ позволяет выделить следующие виды завещаний:

  • исходя из оформления: нотариально удостоверенное ( ГК РФ), приравненные к ним ( ГК РФ) и завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках ( ГК РФ);
  • по характеру участия нотариуса: закрытое и открытое ( ГК РФ);
  • в зависимости от того, в каких условиях оно совершается: обычное и в чрезвычайных ситуациях ( ГК РФ).

Охарактеризуем каждое из указанных видов завещаний:

  1. Нотариально удостоверенное (оно же совершаемое в обычных условиях или открытое) предполагает под собой его оформление собственноручно завещателем либо нотариусом с его слов. При этом удостоверение такой сделки нотариусом (т.е. проставление соответствующей надписи) осуществляется в соответствии с требованиями ГК РФ, Основ законодательства о нотариате, Приказом Минюста России г. «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствующих документах».
  2. К приравненным к нотариально удостоверенным завещаниям относятся те, которые составляются гражданами, находящимися на излечении в больницах, госпиталях, домах престарелых и инвалидов, в плавании на судах РФ, в разведочных, арктических, антарктических и иных экспедициях, в местах лишения свободы, а также в дислокациях воинских частей, где отсутствует нотариус. Во всех этих случаях завещание удостоверяется конкретным высшим должностным лицом соответствующего учреждения.
  3. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках кредитные организации) совершается непосредственно в отделении того банка, где открыт вклад или счет завещателя и удостоверяется соответственно служащим данного банка. Оно также приравнивается к нотариально удостоверенному завещанию, однако порядок его совершения регламентируется Постановлением Правительства РФ . «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».
  4. Закрытое завещание подразумевает под собой составление наследодателем соответствующего документа без предоставления возможности ознакомления с его содержанием, том числе нотариуса.
  5. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (т.е. положение, угрожающее жизни наследодателю) совершается в простой письменной форме без какого-либо удостоверения. Однако оно характеризуется краткосрочностью.
Внимание
Для каждого из вышеназванных видов завещания имеются определенные особенности при его совершении. Первоначально необходимо обратить внимание на простое нотариально удостоверенное завещание, поскольку оно является наиболее распространенным в практике.

Порядок совершения завещания

Порядок его совершения предполагает следующие моменты:

  1. Простая письменная форма и нотариальное удостоверение путем проставления соответствующей надписи.
  2. Установление дееспособности гражданина — завещателя ( ГК РФ).
  3. Разъяснение норм об обязательной доли в наследстве ( ГК РФ).
  4. Возможность, а иногда и обязательность, присутствия свидетелей, которые должны отвечать предъявляемым ГК РФ требованиям. Присутствие таких лиц подтверждается их подписями в данном распоряжении.
  5. Воля завещателя в отношении его имущества, наследников и пр. условий должна быть прописана им самостоятельно либо нотариусом с его слов. При этом необходимо указывать место и дату удостоверения, а подпись завещателя является обязательной (но в исключительных случаях может быть проставлена и другим лицом — ГК).
  6. Сохранение его содержания в тайности всеми вышеназванными лицами ( ГК).

При закрытом завещании помимо соблюдения общим правил (ст. , , ГК РФ) необходимо учитывать такие моменты, как ( ГК РФ):

  • отсутствие возможности у других лиц, в том числе нотариуса, на ознакомление с его содержанием;
  • передача такого завещания нотариусу осуществляется только в закрытом конверте и в присутствии двух свидетелей;
  • в соответствии с Приказа Минюста России № 99 от 10.04.2002 г. «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» нотариус запечатывает представленный конверт с завещанием в другой, на котором уже и проставляет необходимую надпись, и выдает свидетельство о принятии такого завещания.

Особенностью совершения завещания, приравненного к нотариально удостоверенному является наличие свидетеля, который также как и сам завещатель должен подписать его, и по возможности уполномоченное должностное лицо должно направить «волю» завещателя нотариусу по месту его жительства либо при его желании и существующей возможности непосредственно пригласить нотариуса для совершения необходимых действий.

Завещание, совершаемое при чрезвычайных обстоятельствах характеризуется только простой письменной формой и наличием двух свидетелей. При этом общие правила оформления присущи и ему.

Еще одной разновидностью завещания является распоряжение правами на денежные средства в банках. Порядок его совершения отличается от ранее рассмотренных видов, поскольку может быть оформлено в филиале конкретного банка, где у наследодателя имеется вклад или открыт счет. Удостоверение такого распоряжения осуществляется работников данной кредитной организации, когда оно совершено в письменной форме.

Важно
Еще одним немаловажным аспектом при рассмотрении данного вопроса является, как правило, наличие госпошлины при совершении удостоверительных надписей и принятия закрытых завещаний нотариусами НК РФ).

Исполнение завещания

После открытия наследства и оглашения имеющегося завещания у указанных в нем наследников возникает обязанность по его исполнению, когда не определен конкретный его исполнитель ( ГК РФ). Понятия исполнения завещания закон не дает, при этом под ним необходимо понимать ряд определенных действий лиц, направленных на непосредственную реализацию воли умершего человека, его распоряжений.

Такие действия могут быть возложены как на конкретных наследников, так и на специально назначенного завещателем исполнителем ( ГК РФ). Таким образом, душеприказчик может и не входить в число наследников. Обязательным требованием в этом случае является получение письменного согласия последнего на осуществление указанных функций либо он должен начать исполнять фактические действия в течение месяца после открытия наследства.

Необходимо отметить и тот факт, что душеприказчик действует строго в рамках завещания, что подтверждается соответствующим свидетельством, которое выдается нотариусом. Помимо этого, ГК РФ в определяет такие полномочия исполнителя, как:

  • обеспечение перехода имущества к наследникам;
  • принятие мер по его охране и управлению;
  • осуществить принятие денежных средств, которые причитались наследодателю и их передачу наследникам;
  • исполнение завещательного возложения ( ГК РФ);
  • требование от наследников исполнения завещательного отказа ( ГК РФ) или возложения;
  • ведение дел от своего имени, связанных с непосредственным исполнением завещания, в том числе в суде, госорганах и учреждениях.
К сведению
Учитывая все вышеизложенное, душеприказчик имеет право на возмещение понесенных им расходов и вознаграждения за счет данного наследства. Но это право должно быть указано в самом завещании.

Особое внимание следует обратить на завещательный отказ и возложение (, ГК РФ), поскольку они также могут непосредственно касаться самих наследников. Если говорить кратко, то под завещательным отказом понимается возложение на определенных наследников обязанности имущественного характера в пользу конкретных лиц. В этом случае речь идет уже об обязательственных отношениях с соответствующими правовыми последствиями в случае их неисполнения.

Право требования отказополучателем исполнения данной обязанности возможно в течение трех лет со дня открытия наследства, и оно не переходит к другим лицам. Исполнение завещательного отказа осуществляется наследником из стоимости перешедшего к нему наследству, но за вычетом долгов наследодателя, а также доли, если она для этого наследника является обязательной.

Завещательное возложение предполагает под собой установление такой обязанности (в том числе неимущественного характера), которая направлена на общеполезные цели. При этом, если такая обязанность носит имущественный характер, то на нее распространяются требования об исполнении завещательного отказа ( ГК РФ).

Очереди наследников по закону

Как было отмечено ранее призываться к наследованию по закону возможно только при соблюдении определенной очередности наследников. Она определяется исходя из степени родства таких лиц с наследодателем (т.е. исходя из числа рождений, отделяющих родственников одного от другого). В частности, закон выделяет их в ст. — ГК РФ:

  1. К наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители.
  2. Ко второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры (т.е. имеющие обоих или одного общего родителя — Семейного кодекса РФ), а также дедушки и бабушки.
  3. В третьей очереди выделяют дядей и тетей наследодателей, также полнородных или неполнородных.
  4. Среди последующих очередей выделяют соответственно четвертую (прадедушки и прабабушки), пятую (двоюродные внуки, внучки, дедушки и бабушки) и шестую (двоюродные правнуки, правнучки, племянники и племянница, дяди и тети).

При рассмотрении всех вышеназванных лиц, входящих в ту или иную очередь наследования по закону, возникает закономерный вопрос о том, а где же находятся такие родственники, как внуки и внучки наследодателя, их потомки, его племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры? Все очень просто, они наследуют по праву представления. Согласно положений ГК РФ под ним понимается ситуация, когда любой наследник, указанный в очередях с первой по третью, умирает одновременно с наследодателем либо до момента открытия наследства (т.е. до него). Важно отметить, что в этом случае указанные лица наследуют вместе с той очередью, к которой относился их родитель, и его доля в наследстве переходит к потомкам в равных долях.

Пример
У Иванова есть сын и дочь. При этом у дочери три ребенка (т.е. это внуки Иванова). Дочь Иванова умирает, следовательно, ее дети станут наследниками по праву представления и получат долю матери (1/2) в равных долях между собой после смерти Иванова (по 1/3 от доли наследницы, или по 1/6 от наследства в целом).

Помимо указанного, необходимо обратить внимание на таких лиц, как усыновители и усыновленные. Согласно СК РФ они являются близкими родственниками.

В то же время в случае наследования могут возникнуть следующие нюансы для данной категории субъектов. Об этом говорит ГК РФ. Согласно данной нормы эти лица приравниваются к кровным родственникам (или по происхождению). Т.е. наследование в этом случае осуществляется по общим правилам. Однако, усыновленные ил усыновители не имеют право быть наследниками своих «фактических» родителей или детей, за исключением случаев сохранения отношений с одним из таких родителей или родственниками по решению суда ( СК РФ, ГК РФ).

Еще одной категорией наследников по закону являются нетрудоспособные иждивенцы ( ГК РФ). К ним законодательно относятся лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды с 1 по 3 группу, в том числе с детства, а также несовершеннолетние лица (а обучающиеся из них по очной форме — до 23 лет соответственно ( ГК РФ)). Они могут наследовать как наравне с призывающимися наследниками, так и самостоятельно при их отсутствии, в качестве наследников восьмой очереди.

Для этих лиц имеется преимущество по сравнению с другими наследниками. Данное выражается в том, что они, относясь к любой очереди наследников, предусмотренных ст — ГК РФ, но не призывающейся к наследованию, могут наследовать наравне с теми, кто призывается к наследованию, если они:

  • нетрудоспособны ко дню открытия наследства;
  • находились на иждивении наследодателя;
  • и его срок составляет не менее одного года.
Внимание
Важно отметить, что в этом случае условие о совместном проживании с наследодателем не является обязательным.

Помимо указанного нетрудоспособные иждивенцы могут быть наследниками, и не относиться при этом ни к одной из указанной очередей, однако, в этом случае для них в обязательном порядке появляется условие о совместном проживании с наследодателем.

Право представления

К процедуре наследования могут быть привлечены преемники по праву представления – граждане, которые являются потомками наследника призываемой очереди, ушедшего из жизни до наследодателя или одновременно с ним.

Наследники по праву представления имеют приоритет перед лицами следующих очередей, например, внук покойного при отсутствии своей матери имеет преимущественное право на получения наследства перед братьями или бабушкой наследодателя.

Право представления включает только три очереди:

  • внуки;
  • племянники и племянницы;
  • двоюродные братья и сестры.

По праву представления собственность покойного распределяется между перечисленными выше преемниками в равных долях. В свою очередь такие наследники должны дополнительно предоставить нотариусу такие бумаги:

  • справки о родстве покойного преемника с наследодателем;
  • документы о смерти своего родителя;
  • данные о родственных связях претендента на долю со своим покойным родителем.

При наследовании по такому принципу стоит помнить про одну важную деталь: если преемник был признан недостойным и лишился права на получение наследства, то на его долю прямые потомки по праву представления претендовать тоже не могут.

Доли

Долями наследников принято называть ту часть имущества наследодателя, которая достанется каждому преемнику. Кроме обычных долей наследства, которые получает каждый наследник в соответствии с законом или по воле завещателя, существуют и особенные части имущества покойного, выделяемые определенной категории лиц.

Обязательная

Обязательными наследниками являются родственники, которым Гражданским кодексом гарантирована доля наследства, вне зависимости от порядка распределения собственности (по закону либо по завещанию).

Такими лицами являются:

  • несовершеннолетние дети покойного;
  • дети наследодателя, которые достигли 18-летнего возраста, но не имеющие способности к труду;
  • утратившие трудоспособность супруг, родители или иждивенцы наследодателя.

Гражданским правом установлено, что нетрудоспособными признаются лица с инвалидностью 1-3 групп, пенсионеры и несовершеннолетние дети. Если ребенок наследодателя родился уже после его смерти, то он имеет такое же право на обязательную долю, как и другие обязательные преемники.

Супружеская

Наследникам стоит помнить про супружескую долю – половину совместно нажитой собственности супружеской пары, которая выделяется гражданину, пережившему своего семейного партнера.

Супружеская доля не входит в наследственную массу и полностью отходит вдове или вдовцу.

После этого оставшееся имущество распределяется между остальными наследниками, в круг которых также входит и сам супруг.

То есть, перед распределением имущества между всеми родственниками отдельно выделяется часть, которую получает вдовец на праве собственности. Для получения такой доли супругу необходимо подать нотариусу документы о заключении брачных отношений и доказательства совместного приобретения собственности во время брака.

Следует отметить, что наследодатель вправе определить супружескую долю имущества своим решением в завещании. Кроме того, супруг может являться нетрудоспособным – в этом случае, если даже по каким-то причинам вдова или вдовец не включены в завещание, то они смогут кроме супружеской доли претендовать еще и на обязательную часть наследства.

Бесхозное имущество

При отказе преемников первой очереди от долей к наследованию призываются следующие. Однако получение наследства – это право, а не обязанность граждан. Поэтому каждый преемник имеет возможность отказаться от наследства в чью-то пользу или попросту не принимать его.

Имущество, от которого отказались все наследники, или которое никем не было принято, признается выморочным и отходит государству или муниципальным органам в лице государства.

Если право на наследование собственности было утрачено всеми возможными преемниками в связи с признанием их недостойными наследниками, то такое имущество также признается выморочным.

Признание завещания недействительным

Поскольку завещание относится к односторонней сделке, постольку на нее распространяются условия действительности, и как следствие этого, она может быть признана недействительной.

ГК РФ прямо указывает на то, что при нарушении предусмотренных законом норм завещание признается недействительным. При этом такая сделка может быть, как оспоримой, так и ничтожной ( ГК РФ). Поэтому рассмотрим основания признания ее таковой.

  1. Завещание всегда совершается только дееспособным лицом, в противном случае она является ничтожной в силу , ГК РФ.
  2. Несоблюдение формы и условий его совершения (, ) влечет нарушение требований закона ( ГК РФ).

Важно отметить в этом случае, что оспорить завещание возможно только по иску того лица, чьи права и законные интересы были нарушены им, но до момента открытия наследства данная процедура невозможна. Говоря иными словами, даже если заинтересованное лицо знает о том, что составленное завещание ущемляет его права, он не может обратиться в суд с соответствующим иском, пока не умрет наследодатель.

Внимание
Также немаловажным аспектом является и то, что не всегда завещание можно оспорить. Это случай, когда понимание воли наследодателя не может толковаться никак иначе. Здесь речь идет об описках, незначительных нарушениях порядка составления завещания либо его удостоверения.

В то же время судом может быть признано недействительным как в целом завещание, так и его отдельные распоряжения (в этом случае, остальная часть завещания остается действительной).

Таким образом, следует сказать, что признание завещания недействительным по какому-либо из указанных оснований влечет такое последствие, как невозможность его применения. При этом заинтересованные лица могут наследовать имущества по завещанию, которое было составлено до этого либо по иному законному основанию.

Вступление в наследство по закону: пошаговая инструкция

Для вступления в наследство по нормам закона наследнику предстоит пройти следующие этапы.

Этап 1. Сбор необходимых документов для вступления в наследство.

Для заявления о своих наследственных правах наследникам следует собрать определенный комплект документов, который включает в свой состав:

  1. Свидетельство о смерти наследодателя, полученное в ЗАГСе. В исключительных ситуациях в качестве альтернативы этому документу может выступать постановление суда о признании наследодателя умершим.
  2. Справка с последнего места проживания наследодателя с указанием на снятие его с регистрационного учета в связи со смертью. Это может быть справка о составе семьи из паспортного стола, ТСЖ, УК или выписка из домовой книги.
  3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность наследника.
  4. Документ, подтверждающий родство с наследодателем: свидетельство о рождении, об установлении отцовства, заключении брака и пр. Если он был утерян, то нужно попробовать восстановить его в ЗАГСе либо доверить формирование запроса нотариусу. При необходимости придется проходить процедуру признания родства в судебном порядке.
  5. Документы на наследуемое имущество, подтверждающие права собственности наследодателя (например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, выписка из ЕГРН, ПТС, выписка из реестра держателей акций, выписка из ЕГРЮЛ и пр.).
  6. Документы на наследуемое имущество, подтверждающие законность приобретения права собственности наследодателем (договоры купли-продажи, дарения, мены и пр.).
  7. Документы, подтверждающие право на льготы при расчете размера госпошлины (справка об инвалидности, подтверждение факта совместного проживания на одной жилплощади в течение последнего полугода, удостоверение Героя РФ и пр.).
  8. Техническая документация на наследство: например, планировка из БТИ на наследуемую квартиру.
  9. Документация, которая служит подтверждением того, что имущество относится к совместно нажитому (свидетельство о заключении брака, договор купли-продажи, брачный договор, судебное решение и пр.) – если нужно выделить долю супруга перед вступлением в наследство.
  10. Соглашение о разделе наследуемого имущества (если есть).
  11. Документы, подтверждающие право на обязательную долю в наследстве (если часть наследства передается по завещанию): свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение и пр.

Этап 2. Обращение к нотариусу.

Наследнику следует обратиться к нотариусу, закрепленному за адресом последнего проживания наследодателя, с заявлением об открытии наследственного дела и выдаче свидетельства о праве на наследство. К нему прилагается комплект собранной документации. Для начала достаточно будет документов, подтверждающих родство и смерть наследодателя. Остальные сведения можно принести позднее.

Этап 3. Прохождение процедуры оценки наследуемого имущества.

Оценка наследуемого имущества необходима для определения размера госпошлины для вступления в наследство. В большинстве случаев наследникам стоит заказать в специализированной компании отчет о рыночной стоимости наследуемого имущества.

Нотариус может принять от наследников только официальный отчет о рыночной стоимости, составленный сертифицированным оценщиком, имеющим действующий допуск в СРО.

В некоторых случаях прохождение дополнительной оценки не требуется. Например, если в отношении имущества рассчитана кадастровая стоимость, она также может быть принята в качестве официальной оценки. Тогда достаточно запросить в Росреестре выписку из ЕРГН. Наследник вправе сам выбрать оптимальный вариант оценки. Если он предоставит нотариусу несколько вариантов оценки, то расчет госпошлины будет вестись по наименьшей из стоимостей.

Этап 4. Оплата госпошлины и внесение платы за технически-правовую работу.

Без квитанции с оплаченной госпошлиной нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. С 2006 года налог на наследство не уплачивается, вместо него была введена госпошлина на получение свидетельства. Ее размер привязан к оценочной стоимости наследуемого имущества и рассчитывается следующим образом:

  • 0,3% (ставка)*стоимость наследуемого имущества ближайшими родственниками наследодателя (детьми, родителями, супругой, братьями и сестрами);
  • 0,6% (ставка)*стоимость наследства всеми остальными.
Рассчитанная таким образом госпошлина не может превышать 100 тыс. р. для ближайших родственников и 1 млн. р. – для всех остальных. Госпошлина уплачивается всеми наследниками пропорционально размеру их доли.

Например, имущество было оценено в 10 млн. р. В качестве наследников выступают дочь и мать покойного. Их доля по 50% в собственности. Соответственно, каждый рассчитывает госпошлину по следующему алгоритму: (10000000*1/2*0,3%)=15000 р.

Порядок определения госпошлины прописан в Налоговом кодексе и не зависит от региона оформления наследства. Плата за технически-правовую работу определяется тарифами нотариуса и составляет около 3-5 тыс. р.

Этап 5. Получение свидетельства о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство будет выдано не ранее чем через полгода после смерти наследодателя. Это срок необходим, чтобы все наследники успели заявить о своих правах, а нотариус успел проверить, насколько корректные были представлены сведения.

Свидетельство необходимо сохранять, так как он служит подтверждением законности перехода права собственности на имущество наследодателя. Каждый наследник получает свой экземпляр документа.

Свидетельство оформляется на специальном бланке и содержит указание на то, какое имущество было унаследовано, кем и в каких долях.

Этап 6. Переоформление права собственности на наследство.

Не всегда получение свидетельства о праве на наследство является завершающим этапом всей процедуры наследования.

В некоторых случаях наследникам необходимо переоформить имущество на свое имя, чтобы иметь возможность им свободно распоряжаться. Так, при наследовании квартиры, частного дома, земельного участка необходимо переоформить права собственности на имя наследника через Росреестр, приложив свидетельство (сегодня услугу по формированию запроса по переоформлению прав собственности в электронном виде предоставляют и сами нотариусы).

Если по наследству перешел автомобиль, то следует обратиться в ГИБДД, акции – к реестродержателю, доля в бизнесе – в ФНС.

После того как права собственности были переоформлены, наследник становится полноправным владельцем имущества. Он может дарить его, завещать и продавать.

Но также на него перекладываются все обязанности по его содержанию.

Защита от мошенников

Предпосылкой к усиленной защите наследственных сделок стало предупреждение ФСБ РФ, заинтересовавшихся статистикой уголовных дел, число которых с каждым годом возрастает.

Сотрудники федерального ведомства акцентировали внимание нотариусов на необходимости тщательной проверки документов у граждан, претендующих на получение наследства. Проверке подлежат не только паспорта, но и различные свидетельства, документы из Росреестра и т.д.

Теперь в обязанности работников нотариальных контор входит:

1. проверка личности обратившихся граждан по единой биометрической системе ЦБ РФ;

2. нанесение на свидетельства о праве на наследство специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно.

Тем не менее ранее выданные нотариусами документы без QR-кодов сохранят юр. силу и менять их будет не обязательно.

Оспаривание

Оспаривание наследства по закону допускается только в судебном порядке. Подать исковое заявление может только тот наследник, чьи имущественные права были нарушены. Например, сторонний человек, который не является родственником наследодателя, обратиться с таким иском не может или наследник из 4 очереди, если живы наследники из 1-3 очереди.

Обращение в суд в наследственных делах может потребоваться для следующих действий:

  1. Оспаривания распределения долей между наследниками, признания имущества совместно нажитым.
  2. Включения в состав наследственной массы дополнительного имущества.
  3. Восстановления упущенных сроков.
  4. Получения преимущественного права на наследование определенного имущества.
  5. Признания завещания недействительным и распределение имущества по закону.
  6. Узаконивания фактического принятия наследства.

Здесь приведены только наиболее типовые причины обращения в суд.

В качестве основания для оспаривания распределения наследства по закону может выступать признание наследников недостойными. В результате признания законных наследников таковыми права на имущество могут перейти к наследникам следующей очереди, или доля недостойного наследника будет распределена между остальными.

Признать наследника недостойным возможно при соблюдении одного из следующих условий (согласно ст. 1117 ГК РФ):

  1. Лицо совершило преступление против наследодателя и наследников. Это могут быть мошеннические действия, направленные на увеличение доли в наследстве, либо даже покушение на убийство/убийство.
  2. Наследника лишили родительских прав в отношении ребенка, наследником которого он является.
  3. Наследник уклонялся от оказания необходимой помощи и обеспечения должного ухода наследодателю. Например, не уплачивал алименты в его пользу, не предоставлял необходимую медицинскую помощь после получения инвалидности.

Оспаривание наследства по закону предполагает прохождение следующих шагов:

  1. Обратиться в районный суд по месту жительства наследодателя с исковым заявлением. Потребуется собрать свидетельство о смерти, документы о родстве и на имущество наследодателя. В исковом заявлении необходимо будет указать, какие именно права наследника были нарушены.
  2. Заплатить госпошлину за рассмотрение искового заявления, которая привязана к цене иска и приложить квитанцию суду. Если размер госпошлины слишком велик, то можно запросить рассрочку на нее.
  3. Дождаться рассмотрение материалов дела судом и вынесения постановления.
  4. Обращение к нотариусу с решением суда для аннулирования ранее выданных свидетельств о праве на наследство и оформление новых.

Далее вступление в наследственные права будет происходить по стандартному алгоритму.

Таким образом, унаследовать имущество наследодателя наследники могут двумя способами: по нормам закона и завещания. При распределении наследственной массы по закону определяющее значение имеет принцип очередности. Законодательством предусмотрено восемь очередей наследников. Наибольшим приоритетом обладают наследники первой очереди: супруги, дети и родители наследодателя. Принцип очередности предполагает распределение имущества между наследниками в пределах одной ступени в равных долях.

Наследники обязаны заявить о своих правах на наследство в течение полугода после смерти наследодателя или путем фактического принятия наследства. За оформлением наследственных прав необходимо обращаться к нотариусу по месту последнего проживания наследодателя. По результатам прохождения всей процедуры нотариус обязан выдать всем законным наследникам свидетельство о праве на наследство. На финальном этапе необходимо переоформить права собственности на имущество наследодателя в свою пользу. Наследники наделены правом отказа от наследства в любой момент, для чего они пишут заявление об отказе в пользу нотариуса.

Отказ от наследства

Помимо возможности принятия наследства, действующее гражданское законодательство предоставляет наследникам право на совершение отказа от него по любым мотивам и причинам (ст. — ГК РФ). Такое правомочие лица расценивается как односторонняя сделка, которая должна по своему определению отвечать признакам действительности.

Важно
Сам по себе отказ от наследства подразумевает явное нежелание лица на осуществление каких-либо действий по его принятию. Трактовать такие действия можно и как передачу права наследования его доли конкретному лицу либо без указания такового.

Исходя из вышеизложенного, отказ от наследуемого имущества должен совершаться лицом в те же сроки, какие установлены и для принятия наследства, т.е. 6 месяцев с момента открытия ( ГК РФ). Здесь важно помнить о том, что данный срок является пресекательным и не подлежит восстановлению (кроме случая совершения лицом фактических действий по его принятию, когда он этого не желал). Оформление воли отказывающегося лица должно соответствовать требованиям Основ законодательства о нотариате, ГК РФ.

Отказ от наследства также не может совершаться под какими-либо оговорками или условиями, он не быть отменен или взят обратно (но возможность признания его недействительным сохраняется), а также может совершаться в пользу иных лиц прямо обозначенных отказывающимся наследником, и распространяется на все причитающееся наследнику имущество (помимо случаев, когда лицо наследует по нескольким основаниям одновременно).

Также законом определен круг лиц в пользу кого можно и нельзя отказываться от наследства, и виды имущества, отказ от которых также недопустим ( ГК РФ).


Источники

  • https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
  • http://sudguru.ru/nasledstvo/zakon/zakon-o-nasledstve-rf/
  • https://zakonguru.com/semejnoje/nasledstvo
  • http://nasledstvoved.ru/
  • https://zen.yandex.ru/media/yurist_92/nasledstvo-novye-pravila-dlia-vseh-s-2021-goda-5fd4fc3633ed420c3f3aed03

[свернуть]

От admin