Завещание как сделка. Какое завещание является сделкой и как правильно его составить

Завещание является сделкой односторонней согласно положениям ГК РФ

Понятие завещания как односторонней сделки

Завещание – это распоряжение гражданина относительно распределения его имущества после смерти. Если завещательный документ отсутствует, наследство распределяется между наследниками по закону независимо от желания наследодателя.

Гражданин посредством волеизъявления устанавливает права и обязанности наследников по отношению к его собственности. Согласно ст. 153 ГК РФ действия граждан, которые направлены на определение прав и обязанностей других лиц, называются сделкой.

Исходя из сути завещательного распоряжения, можно сделать вывод, что завещание является сделкой. В ст. 154 ГК РФ указано, что сделки могут быть односторонними, многосторонними или двусторонними. Согласно ст. 1118 завещание может быть составлено только от имени одного гражданина. В документе нельзя выражать волю нескольких лиц. 

При написании завещания не требуется выражения согласия других лиц. Исходя их вышесказанного, завещание – это односторонняя сделка. Определение подтверждается ст. 1118 п. 5 Гражданского кодекса.

Форма завещания

В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК). Несоблюдение этой нормы влечет абсолютную недействительность, ничтожность завещания.

Помимо нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания удостоверяют должностные лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащие банка. Кроме того, определенные лица уполномочены удостоверять завещания, приравниваемые к нотариальным.

Восстановлен институт свидетелей, которые в необходимых случаях должны присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу. Их отсутствие при совершении указанных действий также превращает завещание в ничтожную сделку. Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены в п. 2 ст. 1124 ГК методом исключения. Свидетелями, в частности, не могут быть:

  • нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
  • лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители
  • граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
  • неграмотные граждане;
  • граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
  • лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Все перечисленные лица не могут также выступать в роли рукоприкладчика, т.е. подписывать завещание вместо завещателя.

Необходимо обратить внимание на то, что несоответствие свидетелей указанным выше требованиям влечет оспоримость завещания.

Завещание считается совершенным в день его удостоверения, поэтому на нем обязательно должны быть указаны не только место, но и дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК).

Нотариально удостоверяется лишь такое завещание, которое написано самим завещателем или записано с его слов нотариусом. И в том и в другом случае могут быть использованы различные технические средства, например пишущая машинка или компьютер.

В том случае, если завещание записано нотариусом со слов завещателя, оно до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если же завещатель по какимлибо причинам не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом. На завещании делается об этом соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем.

Если же завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно, а также фамилии, имени, отчества и места жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель, который в этом случае должен подписать завещание с указанием своих фамилии, имени, отчества и места жительства в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, давая их исчерпывающий перечень (ст. 1127 ГК). Среди них, в частности:

  1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
  2. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
  3. завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  4. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
  5. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Оформляются перечисленные завещания по тем же правилам, что и нотариальные. Отличие одно, но существенное: в п. 2 ст. 1127 ГК императивно закреплена необходимость подписывать завещания такого рода в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего этот документ. Несоблюдение этого правила влечет ничтожность завещания.

Приоритетность нотариальной формы завещаний весьма ярко проявляется в закреплении законом обязанности вышеуказанных лиц, обладающих правом удостоверять завещания, принимать все меры для приглашения к завещателю нотариуса, если гражданин высказывает такое желание и имеется разумная возможность его выполнить. Кроме того, если лицу, удостоверившему такое завещание, известно место жительства завещателя, завещание сразу направляется через органы юстиции соответствующему нотариусу. Если же место жительства такого гражданина неизвестно, передача осуществляется, как только для этого представляется возможность (п. 3 ст. 1127 ГК).

Граждане вправе совершить закрытое завещание, суть которого заключается в том, что его содержание вплоть до открытия наследства известно лишь завещателю (п. 1 ст. 1126). Как и любое другое завещание, оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом его недействительности (п. 2 ст. 1126 ГК).

Закрытое завещание, помещенное в заклеенный конверт, передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Этот конверт запечатывается нотариусом в их присутствии в другой конверт, на котором нотариус делает запись, содержащую информацию о завещателе, о месте и дате принятия завещания, а также об имени, отчестве и фамилии и месте жительства каждого свидетеля. Можно предположить, что в какомто конкретном конверте завещания нет. Поэтому нотариус, принимая конверт, строго говоря, удостоверяет не содержание завещания, а лишь факт передачи ему должным образом оформленного конверта с предположением, что там находится завещание.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 ГК (о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, и о том, что несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания) и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Конверт с завещанием нотариус вскрывает не позже 15 дней с момента представления свидетельства о смерти того лица, которое составило закрытое завещание. Процедура эта проводится в присутствии не менее двух свидетелей, а также пожелавших присутствовать при этом заинтересованных лиц из числа наследников по закону.

После того, как конверт вскрыт, завещание сразу же оглашается нотариусом.

Затем он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, содержащий полный текст завещания. Цель протокола – удостоверить вскрытие конверта с завещанием. Наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола. Подлинник же завещания хранится у нотариуса.

Гражданин может оказаться в положении, явно угрожающем его жизни. Естественно, что в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств он лишен возможности совершить завещание в принятой форме. Стремясь усилить гарантии права наследования, закон теперь разрешает гражданину в подобной ситуации изложить последнюю волю относительно своего имущества в простой письменной форме (п. 1 ст. 1129 ГК). Из содержания такого документа должно явно следовать, что он представляет собой завещание. Такое завещание может быть написано только собственноручно и обязательно в присутствии двух свидетелей. Нарушение этих правил влечет за собой ничтожность завещания.

Подобное завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения упомянутой чрезвычайной ситуации не совершил завещания в какой-либо иной предусмотренной ГК форме.

Исполняется завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, только при том условии, что по требованию заинтересованных лиц суд подтвердит факт совершения завещания именно в такой особой ситуации. Причем указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства (срок этот равен шести месяцам со дня открытия наследства – п. 1 ст. 1154 ГК).

Признание документа недействительным

Нередко возникают случаи, когда письменно оформленное завещание признается недействительным. Возникает это по различным причинам. Во-первых, согласно пункту 165 ГК РФ, причиной недействительности сделки является неправильное ее оформление. Как и любые сделки, имеющие законную силу, завещание обязательно оформляется письменно. Кроме того, обязательно должна иметься личная подпись собственника и заверение у нотариуса. Во-вторых, причиной может стать несоответствие документа закону и другим нормативно-правовым актам.

В-третьих, написать завещание или лишить наследства своих близких может человек, не обладающий дееспособностью в полной мере. В подобной ситуации сделка является недействительной. В-четвертых, недействительным признается завещание, которое написано под влиянием других лиц. При этом может иметь место угроза или обман. Интересен тот факт, что при наличии иска лица, чьи права были нарушены в результате написания завещания, последнее может быть обжаловано. Например, человек может лишить наследства своих сыновей или дочерей, передав свою личную собственность в другие руки. Незаконным может признаваться как все завещание, так и отдельные его элементы. Нужно помнить, что данный документ не может быть оспорен непосредственно до открытия наследства.

Вернуться к оглавлению

Особенности завещания как способа распоряжения имуществом

Завещание – единственный способ распорядиться имуществом после смерти. Если наследодатель оставляет завещательный документ, его собственность распределяется между правопреемниками только согласно воле умершего. Исключением является право некоторых категорий наследников на обязательную долю в наследстве ГК. Завещание имеет ряд особенностей:

  • Права и обязанности правопреемников возникают не с момента заключения сделки, которой является завещание, а только после смерти завещателя.
  • Оформляется завещательное распоряжение в письменной форме. Обещание оставить имущество, данное устно, не считается завещанием.
  • Волеизъявление гражданина, которым является завещание, удостоверяется нотариально. Исключения составляют документы, составленные в экстремальных условиях или в местах, где нет возможности встретиться с нотариусом. Условия, при которых такое завещательное распоряжение может быть приравнено к нотариально заверенному, описаны в ст. 1127 ГК.
  • Документ составляется лично наследодателем. Если он не может самостоятельно написать завещательную бумагу, ее может записать нотариус согласно воле автора. Представители недееспособного гражданина не могут заключить от его имени такую одностороннюю сделку.
  • Наследодатель должен поставить личную подпись на документе. Если он не может этого сделать в силу физических недостатков, подписать бумагу может другой гражданин. Подпись удостоверяется нотариусом. В документе указываются причины, по которым наследодатель не смог самостоятельно удостоверить свою волю.
  • Содержание завещательного распоряжения не нужно оглашать наследникам до смерти завещателя. Человек, составивший завещательную бумагу, не обязан сообщать о своей воле родственникам. Нотариус и другие лица, присутствовавшие при подписании документации, обязаны сохранять тайну завещания вплоть до открытия наследства.
  • Наследодатель вправе в любой момент до своей кончины изменить положения односторонней сделки – завещания.
  • В завещании можно возложить на наследников обязанности по выполнению определенных действий. Однако обязанности правопреемников не должны превышать их долю наследства и противоречить законодательству. Недопустимо принуждать наследников к действиям, нарушающим их гражданские права.
  • Завещатель вправе скрыть свою волю от других лиц. Допускается оформление закрытой сделки. Нотариус принимает распоряжения в запечатанном конверте. Способ удостоверения закрытого завещания описан в ст. 1126 ГК РФ.
  • Исполнение воли умершего – это обязанность самих наследников.
  • Сделка, которую представляет собой завещание, относится к срочной. Однако невозможно в документе указать дату, когда она осуществится.
Срочность сделки заключается в том, что права и обязанности у лиц, указанных в документе, возникнет с момента смерти автора. Однако невозможно определить момент начала реализации сделки, поскольку никто не может знать даты своей кончины.

Правила оформления

Написание завещания по наследству организуется согласно определенным требованиям. Наиболее важные из них – нотариальное заверение и письменное оформление с личной подписью и расшифровкой. В исключительных ситуациях документ может оформляться в простой письменной форме.

К таким ситуациям относится угрожающее для жизни человека состояние, при котором отсутствует возможность заверения документа у юриста. В подобной ситуации при написании завещания обязательно должны присутствовать 2 свидетеля.

Нужно помнить, что нотариус, родственники завещателя, которые были упомянуты в наследовании, недееспособные граждане, несовершеннолетние, а также лица, не знающие хорошо местный язык, не могут ставить подпись в документе вместо завещателя.

Такой человек признается рукоприкладчиком. Документ должен быть оформлен в двух экземплярах. При этом один передается нотариусу, а второй остается у лица, его написавшего.

Оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами

Спецификой обладает оформление завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках. Согласно п. 1 ст. 1128 ГК права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по его усмотрению завещаны в обычном порядке либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами определяется Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». Такое распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

В силу п. 3 ст. 1128 ГК права на денежные средства, в отношении которых было совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев оплаты за счет указанных средств расходов, связанных с достойными похоронами наследодателя.

Эти же правила применяются и к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.

Тайна завещания

Завещатель, доверяя удостоверение завещания указанным в законе лицам, должен быть уверен, что они никому не разгласят содержание этой крайне важной для него сделки. Поэтому нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (ст. 1123 ГК).

Если тайна завещания все же будет нарушена, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК.

Закрытый тип завещания

Каждое завещание является официальным документом, независимо от его типа. Нередко в юридической практике встречаются случаи, когда оформляется закрытое завещание. Что же оно собой представляет? Это особый порядок юридического удостоверения данного документа.

Написание завещания по наследству организуется согласно определенным требованиям. Наиболее важные из них – нотариальное заверение и письменное оформление с личной подписью и расшифровкой. В исключительных ситуациях документ может оформляться в простой письменной форме.

К таким ситуациям относится угрожающее для жизни человека состояние, при котором отсутствует возможность заверения документа у юриста. В подобной ситуации при написании завещания обязательно должны присутствовать 2 свидетеля.

Нужно помнить, что нотариус, родственники завещателя, которые были упомянуты в наследовании, недееспособные граждане, несовершеннолетние, а также лица, не знающие хорошо местный язык, не могут ставить подпись в документе вместо завещателя.

Такой человек признается рукоприкладчиком. Документ должен быть оформлен в двух экземплярах. При этом один передается нотариусу, а второй остается у лица, его написавшего.

Оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами

Спецификой обладает оформление завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках. Согласно п. 1 ст. 1128 ГК права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по его усмотрению завещаны в обычном порядке либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами определяется Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». Такое распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

В силу п. 3 ст. 1128 ГК права на денежные средства, в отношении которых было совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев оплаты за счет указанных средств расходов, связанных с достойными похоронами наследодателя.

Эти же правила применяются и к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.

Тайна завещания

Завещатель, доверяя удостоверение завещания указанным в законе лицам, должен быть уверен, что они никому не разгласят содержание этой крайне важной для него сделки. Поэтому нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (ст. 1123 ГК).

Если тайна завещания все же будет нарушена, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК.

Закрытый тип завещания

Каждое завещание является официальным документом, независимо от его типа. Нередко в юридической практике встречаются случаи, когда оформляется закрытое завещание. Что же оно собой представляет? Это особый порядок юридического удостоверения данного документа.

Особенность его в том, что только нотариус и автор документа знают о том, кто является наследником того или иного движимого и недвижимого имущества. Подобный документ обязательно должен включать в себя личную подпись завещателя. Процесс написания подобного документа осуществляется по определенной схеме. Сперва владелец имущества собственноручно пишет завещание и отдает его в руки нотариуса. При этом бумага должна находиться в закрытом конверте.

При процедуре передачи в обязательном порядке должны присутствовать 2 незаинтересованных человека (свидетели). Кроме того, эти лица ставят на конверте свои подписи. После этого первый конверт помещается в еще один, на котором указываются данные о составителе. В случае кончины завещателя нотариус в течение 15 дней со дня получения уведомления о смерти этого человека обязан вскрыть запечатанный конверт. При этом должны присутствовать члены семьи и другие близкие люди погибшего. Далее составляется протокол. Важным аспектом является то, что в процессе составления бумаги владелец имущества вправе назначить наследником другого человека взамен тому, который был указан первоначально. Это актуально, если по какой-либо причине основной наследник умирает до осуществления наследования.

Назначение завещателем наследников

Содержание завещания заключается прежде всего в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Пункт 1 ст. 1119 ГК закрепляет принцип свободы завещания, в соответствии с которым завещатель может по своему усмотрению:

  • завещать имущество любым лицам;
  • любым образом определять доли наследников в наследстве;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
  • включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании.

Кроме того, завещатель может отменить или изменить уже совершенное завещание. Свобода завещания проявляется и в том, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК).

Российское законодательство последовательно расширяет действие принципа свободы завещания, что, несомненно, является позитивной тенденцией. Завещателю необходим достаточный простор при определении тех, кого лично он хочет обеспечить после своей смерти.

Ведь, свободно выражая свою волю, завещатель определяет «судьбу» наследственного имущества с учетом фактических отношений между ним и близкими ему людьми. Причем круг близких людей может не совпадать с перечнем законных наследников.

Отражением свободы завещания является право завещателя распорядиться в завещании любым своим имуществом или его частью, в том числе и тем, что он собирается приобрести в будущем. При этом закон предоставляет ему возможность совершить одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК).

Невозможность заверения документа

В ряде случаев у собственника имущества нет возможности юридически заверить бумагу у нотариуса. Такое наблюдается в экстренных ситуациях. Здесь завещание может приравниваться к нотариально заверенным. Во-первых, такое возникает, когда завещатель находится в лечебном учреждении, доме для престарелых людей. Здесь в качестве заверителя бумаги выступают главные врачи, простые лечащие врачи, директора, начальники учреждения. Во-вторых, основанием для приравнивания является заверение бумаги капитаном судна, когда владелец имущества находится в плавании на судне под флагом нашей страны.

В-третьих, завещание носит силу нотариально заверенного в случае, когда завещатель является членом арктической или другой исследовательской экспедиции, находясь при этом в полевых условиях. В подобных обстоятельствах требуется подпись командующего экспедицией. В-четвертых, могут возникнуть обстоятельства, когда нет возможности заверить документ. Это может возникнуть в местах лишения свободы или в пунктах дислокации военных сил.

Завещательный отказ

Завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК).

Необходимо обратить внимание на то, что ранее действовавшее законодательство позволяло обременять легатом только наследника по завещанию, теперь же соответствующая обязанность может быть возложена как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону.

Сам легат (завещательный отказ) должен быть установлен в завещании. Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается по общему правилу какое-либо отдельное право. Следовательно, отказополучатель (легатарий) становится частичным (сингулярным) правопреемником наследодателя.

Вместе с тем следует иметь в виду, что содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом (п. 1 ст. 1137 ГК). Наследодатель, создающий такую ситуацию, явно рассчитывает на высокие нравственные качества обременяемого наследника, ведь содержанием такого легата может быть обязанность передать все наследство отказополучателю.

Предмет завещательного отказа определен сейчас значительно шире, чем в действовавшем ранее законодательстве. Ныне в открытом перечне указывается, что это может быть, в частности:

  • передача отказополучателю в собственность, во владение на ином праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
  • передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права
  • приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;
  • выполнение для него определенной работы;
  • оказание ему определенной услуги;
  • осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. (п. 2 ст. 1137 ГК).

Закон разрешает завещателю возложить на наследника, к которому переходит дом, квартира или иное помещение, обязанность предоставить другому лицу право пользования указанным помещением или его определенной частью на период жизни этого лица либо на иной срок.

Необходимо обратить внимание на то, что такое право, возникшее на основании завещательного отказа, сохраняет силу и при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу, т.е. обладает признаками вещного праваримском праве называвшегося habitatio – «право проживания»).

Предмет завещательного отказа представляется отказополучателю в форме обязательства, где наследник – должник, а отказополучатель – кредитор. Естественно, при этом отказополучатель имеет право требования не по поводу всего наследственного имущества и не ко всем наследникам, а только к тому, доля которого обременена отказом.

Право на получение завещательного отказа действует лишь в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (если завещатель не подназначил одному отказополучателю другого). Стало быть, по правовой природе этот срок является пресекательным.

Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Однако, естественно, не могут быть отказополучателями лица, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали назначению их отказополучателями (недостойные отказополучатели).

Защите имущественных интересов наследника служит следующее правило: наследник, на которого завещателем возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (абз. 1 п. 1 ст. 1138 ГК). Следовательно, погашение долгов наследодателя кредиторам осуществляется преимущественно перед исполнением завещательного отказа.

Завещательный отказ может быть возложен и на необходимого наследника, имеющего обязательную долю в наследстве. Необходимый наследник исполняет завещательный отказ лишь в рамках той части перешедшего к нему наследства, которая превышает его обязательную долю (абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК). Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то возникают долевые обязательства, где обременение каждого из наследников соразмерно его доле в наследстве.

Однако это правило диспозитивно и действует поэтому только в том случае, если завещанием не установлено иное (п. 2 ст. 1138 ГК).

Наследник, обремененный завещательным отказом, освобождается от обязанности его исполнить в случаях, если отказополучатель:

  • умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
  • отказался от получения легата;
  • не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
  • лишился права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Между тем и во всех перечисленных случаях обязанность исполнить завещательный отказ сохраняется, если одному отказополучателю подназначен в завещании другой отказополучатель.

Ограничения в совершении завещания

Как правило, гражданин может оставить завещательное распоряжение только и исключительно в отношении лично ему принадлежащего имущества. В основном это касается четкого представления завещателя о правиле, установленном статьей 34 Семейного кодекса РФ. Поскольку все имущество супругов в период нахождения их в зарегистрированном браке приобретается ими в общую совместную собственность, то его раздел производится по правилу, установленному пунктом 2 статьи 254 ГК РФ: “При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными”. Согласно статье 75 Основ законодательства РФ о нотариате “в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга”. Как правило, эта доля признается равной 1/2 (одной второй) от целого. Необходимо иметь также в виду, что супруги могут установить режим, отличный от режима общей совместной собственности, брачным договором, правила совершения которого предусмотрены главой 8 Семейного кодекса РФ, согласно которой “брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения”. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим долевой или раздельной собственности на все имущество супругов.

В новом ГК РФ права пережившего супруга защищены статьей 1150, определяющей, что “принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью”. Таким образом, супруг, выделив в соответствии со статьей 256 ГК РФ свою супружескую долю по свидетельству о праве собственности, дополнительно ко всему имеет еще и право на долю умершего как наследник.

Установив, что:

  • завещание – это сделка (п. 5 ст. 1118 ГК РФ);
  • сделка, установленная законодателем как сделка по распоряжению имуществом (п. 1 ст. 1118 ГК РФ);
  • сделка, требующая нотариального удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК РФ), –

нам следует обратить внимание на статью 35 Семейного кодекса РФ, в частности на ее пункт 3: “Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения… необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга”. Таким образом, следуя Семейному кодексу РФ, нам необходимо получить согласие другого супруга на совершение завещания, да еще и нотариально удостоверенное?

Конечно, данное условие вызывает у юристов улыбку. Однако не я придумываю законы, я всего лишь анализирую ситуацию. Возможно, что я не прав, но тогда это следует доказать, а свою точку зрения я отстаиваю следующим образом.

Можно возразить, что норма Семейного кодекса РФ является общей, а, как известно, при коллизии общей и специальной нормы приоритет отдается действию специальной нормы. Однако я не встретил ни одной специальной нормы, категорично указывающей на то, что завещание должно совершаться без присутствия иных лиц, за исключением завещателя и нотариуса. Есть указание на то, что завещание должно быть совершено лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), но это не говорит, что в последующем, например, на завещании не может быть совершена супругом контрассигнатура о том, что супругу известно о составлении данного завещания, или указание нотариуса, что супруг присутствовал при составлении данного завещания, ему известно его содержание и он не имел возражений на совершение именно такого “завещания по содержанию”.

Есть указание на то, что гражданин не обязан сообщать кому-либо о совершении, содержании или отмене им завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ), однако данная норма не содержит указания на то, что, во-первых, он не вправе это сделать, а во-вторых, чисто по-человечески, сделка по распоряжению имуществом “за спиной” другого супруга или втайне от него противоречит общим началам семейного законодательства. Ерунда какая-то: один супруг юридически скрывает от другого супруга сам факт завещательного распоряжения общим имуществом! Приходится ведь выгонять их из кабинета – низ-з-з-зя!

В моей практике – масса случаев, когда переживший супруг не в состоянии четко уяснить смысл “выделения супружеской доли”, а другие лица, пользуясь его старостью, недопониманием, а бывает, и банальным семейным конфликтом с умершим супругом на основании ст. 1150 ГК РФ и ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате вводят его в заблуждение, “науськивают”, подталкивают его к подаче заявления о выделении и супружеской доли (1/2), и получения обязательной доли (1/2 от 1/2) в наследстве, что фактически нуллифицирует завещательное распоряжение, так как у наследника по завещанию остается всего 1/4 доли от завещанного (или, по ст. 535 ГК РСФСР, – 1/6 от целого). И сами стараются тут же оформить от пережившего супруга завещание на себя. После его смерти получается, что у “добросовестного” наследника (который не знал о тексте завещания и о последствиях) останется 1/4, а у “недобросовестного” (который наверняка просчитывает свои действия, и ему легче предугадать последствия) – 3/4. Это же ненормально! Я как нотариус вижу, что они перевирают мои слова, но не имею права возражать, так как переживший супруг сам должен решить, что делать, да и я как нотариус не вправе вмешиваться и комментировать его действия. А ведь все это – слезы, скандал в семье, разлад и “раздрай” в долях. Кому это нужно? Все стали злые, никому не верят. Особенно пожилые люди. Поэтому и стараются старики при жизни подарить свое имущество, чтобы не было никаких споров. Почему-то дарить имущество надо обязательно с согласия, а ведь там тоже – тайна совершения нотариального действия; а вот завещание делать надо обязательно без согласия? Мы же сами настраиваем завещателей против распределения имущества по наследству. А наследство и завещание – это основной “хлеб” нотариуса (я имею в виду сельских).

Конечно, мне возражают, утверждая о том, что при составлении завещания нотариус должен разъяснить другому супругу о положениях статьи 1150 ГК РФ и статьи 34 СК РФ. Кроме того, часть 2 статьи 75 Основ законодательства РФ о нотариате о том, что в случае смерти одного из супругов “свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака”, фактически корреспондирует абзацу 2 пункта 3 статьи 35 СК РФ, определяя, что “супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки”. Вот, мол, а с завещанием судебный порядок признания сделки недействительной заменен возможностью беспрепятственного и бесспорного выделения пережившим супругом своей законной половины имущества. Но мы забываем, что завещание – это прижизненное распоряжение на случай смерти. А с момента открытия наследства, после смерти исправить уже ничего нельзя. То есть мы ставим завещательное распоряжение в зависимость от последующих заявлений пережившего супруга. Будет выделять долю, не будет выделять – мы завещателю конкретно сказать не можем. Он что, завещание делает или ничего не значащую бумажку пишет? Мне опять же непонятно – зачем? Зачем “устраивать куролесь” вокруг завещания? Наверняка потому, что сама форма завещания стала нам важнее, чем его содержание. Мы же юристы. Это просто наша привычка. Бумага для нас важнее смысла и действия. Что написано пером… (по данному поводу см. также Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.1999 “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав ст. 535 ГК РСФСР” – только я в своем случае защищаю права завещателя на свободу распоряжения “своим имуществом”, а п. 3 ст. 1149 ГК РФ – защищает права наследников по завещанию “на чужое имущество”, что кстати сказать, не одно и то же).

В свете вышеуказанного особенно весомо звучит следующее определение: “Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить их доли в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание” (ст. 1119 ГК РФ).

Однако завещателю необходимо иметь в виду, что его свобода в отношении завещательного распоряжения – юридически полная, но фактически весьма условная, так как ограничена еще и правилом, установленным статьей 1149 ГК РФ, согласно которому “несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие к призванию к наследованию… наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы по закону каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)”.

Таким образом, при наличии такого наследника определяется весь круг лиц, которые могли бы быть призваны к наследованию, если бы отсутствовало завещание, определяется в общем порядке доля данного наследника “по закону”, а затем уже обязательная доля рассчитывается из этой его доли.

К нетрудоспособным относятся:

  • женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины, достигшие возраста 60 лет. Назначение пенсии само по себе значения не имеет. Например, лица, ушедшие на пенсию на льготных условиях, не могут быть включены в число наследников на обязательную долю;
  • инвалиды I, II, III групп;
  • лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся – 18 лет;
  • иждивенцы.

Для того чтобы лицо было признано иждивенцем наследодателя, необходимо наличие двух признаков:

  1. иждивенец должен быть нетрудоспособным на день открытия наследства;
  2. он должен находиться на полном содержании наследодателя или получать от него помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию.

Отношения иждивенца, сколь бы они ни были длительными, не создают у него наследственных прав на имущество наследодателя, если они прекратились за год до открытия наследства.

Согласно статье 90 Семейного кодекса РФ имеют право на получение от бывшего супруга алиментов (денежного содержания), а значит, определенно могут быть признаны иждивенцами, а следовательно, и наследниками на обязательную долю:

  1. бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
  2. нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
  3. нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
  4. нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в зарегистрированном браке длительное время.

Не совсем понятно, почему супруг, уже имеющий право на половину всего нажитого в период брака имущества, имеет еще и право на обязательную долю? Если бы здесь стояло условие – если есть имущество, по ст. 34 СК РФ и 75 Основ законодательства о нотариате, – ему следовало бы оформить свою супружескую (а это, как правило, половина от всего имущества, что есть), если не успели нажить в браке никакого имущества, по ст. 34-й СК РФ и 75-й Основ о нотариате значит: вы не так уж давно находитесь в зарегистрированном браке и – пожалуйте оформить обязательную долю. Вот это будет справедливо. Для супругов это право явно несправедливо по отношению к первому завещателю – об этом я уже упоминал выше.

Замена лиц в обязательстве

Законодателем предусмотрен порядок перехода прав на принятие наследства к другому лицу. В частности, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Данное правило не применяется в отношении наследников на обязательную долю. Оно к наследникам второго умершего не переходит.

Наследник по завещанию может также отказаться от своей доли наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе и пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Что вполне соотносится с порядком, установленным пунктом 1 статьи 382 ГК РФ: “Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона”.

В данной ситуации уступка требования, совершенная путем сделки, – это подача наследником нотариусу заявления об отказе от наследства в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1157 ГК РФ) либо право (требование) на получение наследственного имущества переходит к иному лицу на основании указаний закона (п. 1 ст. 157 и п. 1 ст. 1161 ГК РФ).

Однако отказ от наследства законодателем ограничен. Поскольку, согласно п. 1 ст. 388 ГК РФ, “уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору”, – данное обстоятельство может быть ограничено законом.

В каких случаях завещание может быть отменено или признано недействительным?

Завещание – это документ, который аннулируется в любой момент по желанию наследодателя. Другие лица не могут отменить волю гражданина по распоряжению его имуществом после смерти. Для отмены волеизъявления завещатель должен обратиться к нотариусу. Необходимо предъявить следующие документы:

  • паспорт;
  • отменяемое завещание;
  • заявление об отмене ранее составленного документа.

Заявление составляется лично завещателем и удостоверяется в нотариальной конторе. После отмены наследники не могут использовать документ при распределении имущества. Если наследодатель не составит новое завещание, имущество будет наследоваться по закону. Образец заявления об отмене завещания:

Поскольку завещание – это одностороннего характера сделка, оно может быть признано недействительным. Недействительным завещание можно признать только после открытия наследства. Признание документа недействительным представляет собой соответствующее судебное решение. Заявление должен подавать гражданин, претендующий на имущество умершего. Поскольку наследниками по закону выступают в первую очередь родственники, заявителем обычно является родственник.

Однако для признания волеизъявления умершего недействительным необходимы законные основания. К таковым относят:

  • недееспособность завещателя на момент составления;
  • признание наследников по завещанию недостойными;
  • составление распоряжения с нарушениями;
  • незаконные требования, изложенные в документе;
  • составление завещательного документа под давлением или принуждением.

Исковое заявление рассматривается в районном суде. Заявитель должен составить иск согласно установленным нормам. В заявлении необходимо четко изложить причины, по которым необходимо аннулировать документ. Образец искового заявления:

Однако существует срок исковой давности. Признать завещание недействительным можно до истечения трех лет после того, как заявитель узнал о нарушении своих прав.

Статья 1118. Общие положения

Комментарий к ст. 1118 ГК РФ

1. В п. 1 комментируемой статьи отмечено, что правовой формой распоряжения имуществом на случай смерти является завещание. Завещанием именуется не только сама сделка по распоряжению имуществом на случай смерти, но и письменный документ, оформляющий эту сделку. Завещание – документ строго формальный. Несоблюдение правил о форме завещания влечет его недействительность.

Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которое может быть реализовано только при достижении полной дееспособности.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.

Специфика такой сделки, как завещание, заключается в том, что сама по себе она правового результата не порождает. Наследственное правоотношение возникает лишь из совокупности юридических фактов, важнейшим из которых является смерть гражданина либо объявление его умершим.

Действующее законодательство, как следует из п. 1 комментируемой статьи, не предусматривает других способов распорядиться имуществом на случай смерти кроме наследования по завещанию. На практике нередки случаи, когда граждане дарят имущество друг другу на случай смерти. В п. 3 ст. 572 ГК особо подчеркивается, что такого рода договоры ничтожны, т.е. абсолютно недействительны. К ним применяются правила наследования. Это значит, что при отсутствии надлежащим образом удостоверенного завещания подаренное таким образом имущество поступает в общую наследственную массу и распределяется между наследниками по закону.

В п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 “О судебной практике по делам о наследовании” отмечено следующее: “Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам статей 1124 – 1127 или 1129 ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 ГК РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках” (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. N 351).

2. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем. На момент совершения завещания гражданин-завещатель должен обладать дееспособностью в полном объеме, т.е. способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Таким образом, не допускается составление завещания недееспособными, ограниченно дееспособными и частично дееспособными гражданами. В противном случае завещание может быть признано недействительным.

Полная дееспособность наступает в 18 лет. Из этого правила существуют два исключения: во-первых, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак; во-вторых, несовершеннолетний шестнадцатилетний может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, контракту или с согласия родителей, попечителей или усыновителей занимается предпринимательской деятельностью.

3. Являясь односторонней сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно п. 3 комментируемой статьи и ст. 65 Основ законодательства РФ о нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

Как сугубо личное право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ признается ничтожным. Кроме того, завещатель должен лично встретиться с нотариусом и подписать завещание в его присутствии. Даже если по состоянию здоровья завещатель не может явиться к нотариусу, последний должен сам явиться к завещателю для удостоверения завещания.

4. Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается. В отличие от законодательства других стран российское законодательство не знает встречных или совместных завещаний (о встречных и совместных завещаниях). Вместе с тем ранее в практике был отмечен случай, когда суд признал действительным завещание, составленное от имени двух лиц . В Российской империи также это было возможно.

——————————–

Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию. В кн.: Комментарий судебной практики за 1973 г. М., 1974. С. 33 – 35.

Следует отметить, что в настоящее время ставится вопрос о возможности законодательно допустить совместные завещания супругов, но пока этот вопрос не решен.

5. В п. 5 комментируемой статьи отмечено, что по своей правовой природе завещание является односторонней сделкой (соответственно, на него распространяются правила главы 9 ГК). Это значит, что достаточно одностороннего волеизъявления завещателя и согласовывать его содержание с кем-либо не нужно.

Завещание является срочной сделкой, влекущей возникновение прав и обязанностей у третьих лиц лишь после наступления такого юридического факта, как смерть завещателя либо объявление его умершим. В ч. 2 ст. 190 ГК РФ указывается на то, что срок сделки может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В данном случае срок возникновения прав и обязанностей у наследников поставлен в зависимость от момента смерти завещателя, которая неизбежно наступит.

Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В законодательстве нет четких указаний на этот счет. Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или наоборот неисполнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или наоборот отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то, как отмечалось в литературе, сами по себе они не противоречат закону .

——————————–

Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989. С. 61.

При этом может возникнуть ситуация, когда завещание содержит правомерное условие, но его выполнение невозможно по причинам, не зависящим от наследника. Например, завещание содержит условие об устройстве на работу, но к моменту открытия наследства наследник полностью утратил трудоспособность. В данном случае наследник имеет право обратиться в суд с иском об установлении юридического факта невозможности выполнения условия.

Судебная практика по статье 1118 ГК РФ

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.03.2019 N 11-КГ19-1

В силу пункта 5 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Согласно пункту 1 статьи 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении положений названного Кодекса, влекущих недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.07.2019 N 18-КГ19-52

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент разрешения спора судом) распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.08.2019 N 64-КГ19-3

Положениями статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.06.2017 N 19-КГ17-8

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам статей 11241127 или 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 1 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.09.2017 N 5-КГ17-151

В силу пункта 5 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Статьей 1119 ГК РФ определено, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.

Источники

  • https://SemPravorf.ru/nasledstvo/zaveshchanie-yavlyaetsya-sdelkoj.html
  • https://be5.biz/pravo/g031/19.html
  • https://nasledstvo03.ru/zaveshhanie/zaveshhanie-yavlyaetsya-sdelkoj.html
  • https://WiseLawyer.ru/poleznoe/8908-zaveshhanie-sdelka-grazhdanskomu-zakonodatelstvu
  • https://gkrfkod.ru/statja-1118/
  • https://www.zakonrf.info/gk/1118/

[свернуть]
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector